Перейти на главную страницу
Роль суда в процессе собирания и представления доказательств.
Современные проблемы допустимости доказательств.
Фальсификация доказательств.
После смерти Сотничука Г.Г. его первая супруга Тугарина и дочь от второго брака Сотничук С.Г. оспаривали в суде принадлежность квартиры. Тугарина утверждала, что спорная квартира, хотя и была приобретена в период ее брака с покойным, не является общим имуществом супругов, т.к. не ее покупку были израсходованы следующие средства: 19 000 дол., вырученные от продажи квартиры, которая была куплена Тугариной в предшествующем браке с Тугариным Д.О. (продажа квартиры состоялась одновременно с покупкой спорной квартиры). Тугарин Д.О, давая согласие от отчуждение квартиры, своей доли в вырученных от продажи деньгах не взял. Последнее обстоятельство Тугарин Д.Ю. подтвердил в суде, будучи допрошенным в качестве свидетеля, и показав, что все деньги забрала бывшая жена, и он к ней претензий не имеет. Оставшиеся 30 000 дол. были ей подарены работодателем – финской фирмой, в представительстве которой она работала. В подтверждение этого факта она представила банковские документы о переводе этих средств на ее счет накануне покупки квартиры. Но в банковском документе отсутствовало назначение платежа. Сотничук С.Г. заявила, что это был не подарок, а займ, который позднее возвращался финской фирме из общих доходов супругов, и потому должен быть признан общим супружеским долгом покойного и Тугариной, а квартира – общей собственностью супругов. По ходатайству Тугариной суд допросил в качестве свидетеля Олсона Горана, бывшего руководителя московского представительства финской фирмы – работодателя Тугариной, который показал, что хотя официально это не оформлялось, 30 000 дол. являлись именно подарком, а не займом, о чем все знали. Суд признал квартиру единоличной собственностью Тугариной.
Акционер АО «Х» гражданин М. обратился в суд с иском о признании недействительным решения Совета директоров АО, принятого 10.10.2007 в составе членов Совета директоров Михайлова, Иванова и Петрова (общее число членов Совета 5, кворум – 3). К исковому заявлению истец приложил протокол оспариваемого заседания Совета директоров. Ответчик отклонил иск и заявил, что заседания, протокол которого представлен истцом, в действительности не было, а протокол сфальсифицирован истцом. При этом ответчик представил протокол заседания Совета директоров от 10.10.2007 в составе членов Совета Михайлова, Сидорова и Николаева, на котором были приняты те же самые решения, что и на заседании, итоги которого оспариваются истцом. На предложение суда изменить предмет иска истец ответил отказом.
Какие действия должны быть совершены судом? Как бы вы поступили на месте истца?
Задача 3.
АО «Защита» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Успех» о признании недействительной сделки купли-продажи нежилого здания по основаниям нарушения порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью: отсутствие одобрения сделки общим собранием акционеров.
Возражая против иска, ООО «Успех» предъявило суду оригинал протокола общего собрания акционеров АО «Защита», согласно которому общее собрание в установленном порядке одобрило сделку. На протоколе имеются подписи председателя собрания (он же генеральный директор общества и акционер общества – 60% акций) и его секретаря (второй акционер общества – 40%), а также оттиск печати общества.
Представитель АО заявил в письменном виде о фальсификации доказательства. На вопрос суда, кто, по его мнению, сфальсифицировал доказательство, он ответил, что сфальсифицировало доказательство само АО в лице его генерального директора, которому принадлежат 60% акций и которое является лицом, заинтересованным в совершении сделки, а потому не имевшим права голосовать на общем собрании. Будучи заинтересованным лицом, он оформил протокол и передал его покупателю. Подпись второго акционера (секретаря собрания) на протоколе сфальсифицирована.
Представитель ответчика указал, что лицо, сфальсифицировавшее доказательство не вправе делать заявления о фальсификации, это средство защиты только такого участника процесса, который может стать жертвой «чужой» фальсификации. Поэтому, по его мнению, заявление истца о фальсификации протокола общего собрания акционеров должно быть оставлено без рассмотрения.
Истец настаивал на своем праве сделать заявление о фальсификации доказательства, исходящего от него самого, со ссылкой на то, что иным образом он не может осуществить защиту права. Иск о признании недействительным данного решения общего собрания предъявить невозможно: само общество предъявить его к самому себе не вправе, а акционер, права которого нарушены этим якобы имевшим место голосованием, во-первых, уже продал акции, а новый акционер не имеет права обжаловать решение общего собрания, в котором он не участвовал, а во-вторых, в любом случае нельзя признать недействительным решение общего собрания, которое в действительности не имело места. Можно оспаривать только собрание, которое проводилось, но с нарушением закона, если же собрания вообще не было, то иск о признании его недействительным предъявлен быть не может.
Кто прав? Как бы Вы поступили на месте суда?
Задача 4.
При рассмотрении иска Михайловой к Петровой о признании завещания Сидорова в пользу Петровой недействительным судом назначена судебно-графологическая экспертиза на предмет установления подлинности подписи Сидорова под завещанием. Согласно определению о назначении экспертизы ее проведение поручено №-скому государственному судебно-экспертному учреждению.
В ходе производства экспертизы эксперт Николаев, которому производство экспертизы было поручено руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, обратился к последнему с ходатайством о привлечении к производству экспертизы дополнительных экспертов. В связи с тем, что в штате учреждения подобных специалистов больше не было, руководитель судебно-экспертного учреждения обратился в суд с ходатайством разрешить привлечение к производству экспертизы эксперта, работающего в другом судебно-экспертном учреждении. Суд удовлетворил ходатайство путем вынесения определения без проведения судебного заседания и вызова сторон.
После поступления заключения эксперта в суд сторона ответчика заявила о том, что доказательство получено с нарушением закона, т.к. суд не выносил определение о назначении комиссионной экспертизы, поэтому привлекать кого-либо дополнительно для ее производства судебно-экспертное учреждение не имело права. Истец настаивал на полной законности полученного доказательства, т.к. привлечение внештатного эксперта было произведено в полном соответствии с законом о государственной судебно-экспертной деятельности. Истец указал, что в условиях, когда производство экспертизы поручается учреждению, вообще невозможно говорить об определении вида экспертизы судом, т.к. все это решается руководителем судебно-экспертного учреждения. Если бы к производству экспертизы были привлечены несколько экспертов из этого учреждения, то суд вообще не узнал бы о ее комиссионном характере, т.к. санкция суда требуется только на привлечение внештатного эксперта.
Ответчик настаивал на том, что вид экспертизы всегда определяет суд, и если иное не указано в определении суда, экспертиза должна быть единоличной. По его мнению, закон о государственной судебно-экспертной деятельности противоречит ГПК и не подлежит применению в соответствующих частях.
По мнению третьего лица нотариуса Сопрыкина, поручать проведение экспертизы в учреждение вообще нельзя, т.к. это лишает стороны права заявить отвод эксперту, ибо его определяет не суд в момент назначения экспертизы, а руководитель учреждения. Он поддержал требование признать заключение эксперта полученным с нарушением закона.
Оцените доводы участников спора. Какое решение приняли бы Вы? Изменится ли решение, если эта ситуация будет иметь место в арбитражном процессе?
Задача 5.
В ходе выездной налоговой проверки ООО «Южное» налоговая инспекция направила на почерковедческое исследование договоры, накладные, акты приема-передачи товаров и т.д., подписанные директорами ряда юридических лиц-контрагентов Общества. Основанием для проведения почерковедческого исследования явилась информация о том, что указанные фирмы-контрагенты зарегистрированы на подставных учредителей, их директорами числились лица, которые в действительности никакого отношения к этим фирмам не имели.
Почерковедческие исследования подтвердили, что подписи, выполненные от имени директоров фирм-контрагентов Общества, в действительности выполнены не теми лицами, которые числятся в качестве директоров, а неустановленными лицами.
Основываясь на результатах исследований, налоговая инспекция квалифицировала данные сделки ООО «Южное» в качестве мнимых, доначислила соответствующие налоги и применила налоговые санкции.
Общество оспорило решение налогового органа в арбитражном суде. При этом оно указало, что НК не знает такого средства доказывания, как почерковедческое исследование, графологическую экспертизу в порядке, предусмотренном НК, налоговая инспекция не назначала, соответственно, ее выводы о том, что подписи на документах выполнены неустановленными лицами от имени граждан, официально числящихся директорами фирм-контрагентов Общества, не подтверждены надлежащими доказательствами.
Судья поддержал мнение налогоплательщика, обратив внимание налоговой инспекции на то, что нет оснований доверять результатам почерковедческих исследований, т.к. лица, которые их выполняли, не проводили исследование в порядке, установленном для проведения экспертизы, не соблюдались соответствующие права налогоплательщика и т.д.
В ответ на эти замечания представитель налоговой инспекции сделал заявление о фальсификации документов, в отношении которых проводились почерковедческие исследования, и заявил ходатайство о проведении судебно-графологической экспертизы.
Представитель Общества возражал против удовлетворения ходатайства, указывая, что налоговый орган обязан доказать законность и обоснованность своего решения исключительно доказательствами, собранными в ходе налоговой проверки. Он не имеет права восполнять неполноту доказательств путем заявления подобных ходатайств в суде. Кроме того, заявление о фальсификации может быть сделано в отношении доказательства, представленного оппонентом. Но в данном случае доказательства (документы, истребованные в ходе налоговой проверки у ООО и подвергнутые почерковедческому исследованию) представлены налоговой инспекцией как доказательства, подтверждающие правомерность принятого ею решения. Нельзя заявлять о фальсификации в отношении того доказательства, которое сам же и представил суду.
Представитель налоговой инспекции настаивал на заявлении о фальсификации, утверждая, что не имеет значения, кто представил доказательство суду, важно, от кого оно исходит. Если доказательство исходит от налогоплательщика, оно является доказательством налогоплательщика, хотя бы его представил суду налоговый орган.
Судья выразил сомнение в правомерности позиции налогового органа, отметив, что при таком подходе установленное законом бремя доказывания оказывается перевернутым «с ног на голову». Налогоплательщик вообще не имеет потребности ссылаться на какие-либо свои первичные документы, ему не нужно доказывать их подлинность и т.д., его дело подвергнуть сомнению доказательства и выводы налогового органа. Если он (налогоплательщик) сумеет сделать это, подорвет доверие суда к результатам почерковедческих исследований, он выиграет дело вообще без оценки судом достоверности и подлинности тех первичных учетных документов, которые были предметом проверки и исследования в ходе выездной налоговой проверки.
Оцените доводы участников спора. Каков доказательственный статус почерковедческих исследований? Подлежит ли удовлетворению заявление о фальсификации и назначении экспертизы?
Задача 6.
В ходе рассмотрения дела по иску Михайлова к Сидорову о признании договора купли-продажи квартиры недействительным по основаниям заблуждения в качестве продаваемого жилого помещения и о применении реституции Михайлов заявил, что просит в порядке реституции взыскать с Сидорова не 100 000 рублей, указанные в качестве покупной цены в договоре, а 1 500 000 руб., которые составляли реальную рыночную стоимость квартиры, фактически согласованную и уплаченную Сидорову. 100 000 руб. – это «пибовская» оценка квартиры, указанная в официальном тексте договора с целью занижения пошлины и «избежания» лишних вопросов со стороны налоговой инспекции, пояснил Михайлов.
В подтверждение данного утверждения Михайлов представил договор с агентством недвижимости, в котором согласованная цена отчуждения квартиры составляла 1 500 000 руб., а также заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля агента по недвижимости Наумова, который от имени риэлтерского агентства сопровождал сделку.
Сидоров заявил о признании данного факта, подтвердив, что реальная сумма, которую он получил за квартиру, составила 1 500 000 руб. При этом Сидоров возражал против удовлетворения иска, указывая, что квартира отличного качества, и основания иска не доказаны.
Суд отклонил ходатайство Михайлова и признание факта Сидоровым со ссылкой на недопустимость данных доказательств. В иске было отказано со ссылкой на то, что незаключенный договор нельзя признать недействительным (фиксация в тексте договора цены, отличающейся от фактически согласованной и уплаченной, означает, что договор является незаключенным, т.к. в подлежащей по закону форме соглашение по существенным условиям договора сторонами не достигнуто (ст.432, 550, 555 ГК РФ)). Вопрос о качестве квартиры судом был оставлен без рассмотрения по существу.
В кассационной жалобе Михайлов требовал отменить решение и вынести новое решение о частичном удовлетворении иска. Он соглашался с тем, что признавать незаключенный договор недействительным невозможно, но просил удовлетворить требование о взыскании с Сидорова 1 500 000 руб., ибо суд, установив «незаключенность» договора, установил отсутствие оснований для уплаты этой суммы Сидорову. Она подлежала, таким образом, взысканию как неосновательное обогащение (ст.1102 ГК).
В отзыве на жалобу Сидоров заявил, что «забирает назад» сделанное признание, т.к. он сделал его, «не думая, что оно может иметь какое-либо значение», если иск он не признал по другим основаниям.
Мнения судей кассационной инстанции разделились.
Первый полагал, что суд первой инстанции правильно отклонил ходатайство Михайлова о приобщении доказательств со ссылкой на их недопустимость, т.к. из правил ст.432, 550, 555 ГК следует, что единственным допустимым доказательством условий договора купли-продажи недвижимости является только текст договора. Однако признание факта, совершенное Сидоровым, должно было быть принято судом, ибо не является доказательством, и более того, не приняв его, суд не мог установить, что фактическая цена продажи отличалась от зафиксированной в договоре, а, следовательно, не мог установить, что договор должен быть признан незаключенным. Он предложил вынести определение о принятии признания факта и удовлетворить жалобу. «Забрать признание» обратно, по мнению этого судьи, нельзя.
Второй судья категорически указал, что никакие доказательства цены отчуждения недвижимости, кроме подписанного текста договора, не могут быть признаны допустимыми, включая признание факта, которое, по его мнению, является доказательством. Иное лишает всякого смысла положения гражданского закона о форме договора купли-продажи недвижимости и обязательности указания в его тексте цены отчуждения (исключение может быть сделано только в делах, в которых установлен порок воли стороны сделки; тогда текст договора уже не должен признаваться единственным допустимым доказательством). Запрет использования иных доказательств исключает и признание договора незаключенным. Дело нужно вернуть на новое рассмотрение для разрешения требований истца по существу, т.к. качество квартиры судом не исследовано.
Третий судья полагал, что формализм недопустим при защите прав неграмотных и измученных налогами российских граждан. Все перечисленные доказательства должны быть признаны допустимыми, иначе было бы невозможно даже предъявить иск о признании договора незаключенным и взыскании фактически уплаченной суммы. Дело следует вернуть на новое рассмотрение для их исследования. Следует исходить из того, что обязанность правовой квалификации требований лежит на суде, который и вправе и обязан удовлетворить требование о взыскании 1 500 000 руб. как неосновательное обогащение, признав договор незаключенным. То, что истец заявил данное требование как требование о реституции, не имеет значения, если материалами дела доказана возможность его удовлетворения как требования о взыскании неосновательного обогащения.
Прокомментируйте позиции участников процесса. Согласны ли Вы с тем, что единственным допустимым доказательством цены отчуждения квартиры можно признать текст договора? Можно ли «взять назад» совершенное признание факта? Если доказательства допустимы, то должен ли суд удовлетворить требование Михайлова как требование о взыскании неосновательного обогащения, несмотря на ту квалификацию, которую ему дал истец в исковом заявлении?
Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Административное судопроизводство в арбитражном процессе: понятие назначение, содержание, особенности правового регулирования. Принципы арбитражного процесса в административном судопроизводстве.
Особенности судебного доказывания по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел, возникающих из административных правоотношений. КоАП РФ 2002 года и АПК РФ 2002 года о порядке рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности (проблемы соотношения).
Упрощенное производство.
ООО «Ромашка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения налоговой инспекции об отказе в возмещении НДС по налоговой декларации за декабрь 2009 года и об обязании налогового органа возместить НДС в сумме 100 млн. руб. В ходе рассмотрения заявления в суде было установлено, что в ходе камеральной проверки налоговый орган не только не запросил у налогоплательщика дополнительные документы , хотя был вправе сделать это в соответствии со ст.88 НК, но и принял решение, в котором полностью отсутствуют мотиву отказа в возмещении НДС.
В ходе рассмотрения дела в суде налоговый орган представил мотивированное обоснование отказа в возмещении налога, опровергая которое налогоплательщик представил суду документы, подтверждающие право на вычет. Суд предложил налоговому органу дополнительно исследовать представленные в суд документы и отложил рассмотрение дела. В следующем судебном заседании налоговый орган сообщил суду, что впервые представленные в суд документы также свидетельствуют об отсутствии права на возмещение налога, ибо являются недостоверными, противоречивыми и незаконными. Суд согласился с мнением налогового органа и вынес решение о признании отказа в возмещении налога незаконным и об отказе в удовлетворении требования об обязании налогового органа возместить налог (п.6 Постановления Пленума ВАС №65 от 18.12.2007).
После вступления решения суда в законную силу и завершения разбирательств в судах трех инстанций (вышестоящие инстанции полностью подтвердили законность решения суда первой инстанции) ООО Ромашка» обратилось в суд с заявлением о взыскании с налогового органа судебных расходов, а именно расходов на услуги профессионального судебного представителя адвоката Сидорова в размере 5 млн. руб.. При рассмотрении заявления представитель ООО «Ромашка» указывал, что заявитель выиграл дело о признании незаконным решения налогового органа и имеет право на взыскание судебных расходов в полном объеме.
Налоговая инспекция возражала против удовлетворения заявления и настаивала на том, что судом отказано в обязании налогового органа возместить налог, следовательно, права на возмещение налога нет, а нет права, так нельзя полагать, что налогоплательщик выиграл дело. Как можно выиграть дело при отсутствии права, подлежащего защите, к тому же это отсутствие права установлено судом?
По мнению суда, позиция налогового органа выглядит двусмысленно. Если нет права, подлежащего защите, то почему же тогда решение налогового органа было признано незаконным? Ст.200 АПК устанавливает два условия, при которых акт (решение) может быть признан недействительным (незаконным ): не соответствие акта (решения) закону и нарушение прав и интересов заявителя. Заявлять об отсутствии нарушенного права у налогоплательщика после того, как вступило в законную силу решение суда о признании отказа в возмещении незаконным, означает подвергать сомнению вступивший в законную силу судебный акт, что категорически недопустимо для любых субъектов права, тем более для государственных органов. Значит, нарушенное право у налогоплательщика есть, но какое судья затруднился объяснить.
Налоговая инспекция соглашалась с тем, что ее позиция выглядит двусмысленно, но настаивала на том, что удовлетворение требования о взыскании расходов на представителя означало бы еще более абсурдное решение вопроса. Судом установлено, что никакого права на возмещение нет, значит, не может быть и права на возмещение судебных расходов.
ООО «Ромашка» потребовало безусловного удовлетворения ходатайства о взыскании судебных расходов: отказ в таком взыскании означал бы фактический пересмотр судебного решения, которым право налогоплательщика было защищено.
Решите дело. Подлежат ли взысканию расходы на представителя? Изменится ли решение, если налоговый орган запрашивал в ходе камеральной проверки дополнительные документы, но они не были предоставлены ему в ходе проверки по уважительным причинам и впервые были представлены в суд, но, тем не менее, в праве на возмещение налога было отказано?
Задача 2.
ООО «Рога и копыта» предъявило в ИФНС №17 налоговую декларацию по НДС, согласно которой подлежало возмещению из бюджета в пользу налогоплательщика 20 мл. руб. налога. Налоговая инспекция провела камеральную проверку декларации, по результатам которой было принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. Соответственно, в решении о привлечении к ответственности было указано на отказ в возмещении налога из бюджета.
ООО «Рога и копыта» обжаловало решение ИФНС в части отказа в возмещении налога в арбитражный суд.
Представитель ИФНС требовал оставить заявление без рассмотрения, указывая, что вопреки требованиям ст. 101-2 НК налогоплательщик обжаловал решение о привлечении к ответственности, минуя обязательный досудебный порядок урегулирования конфликта, а именно не обратился с жалобой в вышестоящий налоговый орган.
Налогоплательщик возражал против оставления заявления без рассмотрения, ссылаясь на то, что обязательный досудебный порядок установлен только в отношении решений о привлечении к ответственности, а он обжаловал решение ИФНС только в части отказа в возмещении налога, для которого императивная подведомственность законом не установлена.
Мнения судей разделились.
Первый полагал, что главным является единство оснований привлечения к ответственности и отказа в возмещении налога. Нельзя искусственно оторвать одну часть решения от другой, если они имеют единое основание, поэтому дело в целом необходимо оставить без рассмотрения. В противном случае если суд «опрокинет» основание отказа в возмещении налога, он тем самым «аннулирует» вне установленных процедур решение о привлечении к ответственности. Подобное решение породит неопределенность в публичных налоговых отношениях, что тем более недопустимо, когда речь идет о публичной ответственности.
Второй полагал, что безусловной связанности двух частей решения налогового органа нет. Проверка законности привлечения к ответственности включает в себя соблюдение процедуры такого привлечения, сроков давности, решения вопросов вины налогоплательщика и т.д. Никаких подобных вопросов при рассмотрении правомерности отказа в возмещении НДС не возникает, проверять и устанавливать их не надо. Поэтому нет никаких препятствий для рассмотрения дела. Проблемы же, которые (и в этом он соглашался с первым судьей) неизбежно возникнут в отношении судьбы решения о привлечении к ответственности, если суд удовлетворит требование о признании незаконным отказа в возмещении налога, не должны волновать суд. Если налогоплательщик не будет обжаловать решение о привлечении к ответственности, то его к ней в конечном итоге привлекут, несмотря на наличие судебного акта об отсутствии объективной стороны правонарушения (что неизбежно, если будет принято решение об обязании возместить налог), но это его проблемы.
Третий полагал, что дело нужно рассматривать по существу и при этом исходил из того, что следует различать документ, в котором воплощено властное решение ИФНС, и само это решение. Решений принято два – о привлечении к ответственности и отказе в возмещении налога, при этом они воплощены в одном документе. Но это не делает из однозначно связанными. Следует исходить из того, что есть два самостоятельных решения, для каждого из которых установлен свой порядок обжалования (он предложил вспомнить, что когда антимонопольный орган устанавливает в решении факт нарушения антимонопольного закона и выдает предписание о его устранении, а затем еще и штрафует по КоАП, то это не служит основанием ни к объединению дел об обжаловании этих двух постановлений, ни к обязательности обжалования их вместе).
Первый на это возразил, что в случае с антимонопольным органом действуют и применяются две процедуры – антимонопольная и по КоАП, а здесь, по НК, процедура принятия обоих решений является единой, потому и принимается в итоге одно решение, включающее в себя и отказ в возмещении налога и привлечение к ответственности. С другой стороны, следует помнить о проблеме сроков обжалования…
Какое решение должен принять суд?
3. Интерактивное занятие: групповая дискуссия на тему: «Каким –состязательным или несостязательным - быть порядку рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности?» (на основе сравнения порядка рассмотрения указанных дел по АПК и КоАП, анализа позиций Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженных в постановлениях Пленума ВС РФ №5 от 24.03.2005 и Пленума ВАС РФ №2 от 27.01.2003 и №10 от 02.06.2004, в информационных письмах ВАС и обзорах судебной практики ВС РФ, а также анализа проблем правового регулирования порядка рассмотрения указанной категории по результатам обобщения судебной практики арбитражных судов за период 2007-2010 годов) – 2 часа.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя: реферат научной литературы по указанной теме (не менее 15 источников, объем 18-20 страниц) – 8 часов.
Целью изучения является формирование навыков письменного теоретического анализа судебных актов по конкретным делам, решения задач, не имеющих однозначного решения в действующем зак
01 10 2014
4 стр.
Закрепление теоретических знаний о гражданском процессе на основе сопоставления и сравнения законодательства о гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции с законодательс
01 10 2014
3 стр.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Арбитражный процесс» / сост. П. В. Полосков.– М. Импэ им. А. С. Грибоедова, 2009. – 20 с
25 12 2014
1 стр.
Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной дисциплины (пререквизиты) отсутствуют
25 12 2014
1 стр.
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины общепрофессиональной части профессионального цикла студентам очной формы обучения по направлению подготовки
18 12 2014
7 стр.
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы
14 10 2014
1 стр.
Целью изучения данной учебной дисциплины является усвоение студентами знаний об общем и особенном в историческом развитии региона Латинской Америки с древнейших времен до наших дне
12 10 2014
2 стр.
В результате изучения дисциплины «Историческая эвристика» студенты должны знать содержание курса, уметь применять полученные знания в практической учебной и научной деятельности
17 12 2014
1 стр.